Постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 10.03.2012 по делу n А82-7282/2011. Оставить решение суда без изменения, а жалобу - без удовлетворения
и тепловой энергии в Российской Федерации»,
от 14.07.2008 № 520 «Об основах ценообразования и
порядке регулирования тарифов, надбавок и
предельных индексов в сфере деятельности
организаций коммунального комплекса»,
главы 21 НК РФ усматривается следующее.
Действующее нормативное регулирование в сфере теплоснабжения многоквартирных жилых домов допускает учет фактического потребления коммунального ресурса одним из двух способов: либо по показаниям приборов учета, размещенных на сетях абонента на границе эксплуатационной ответственности между теплоснабжающей организацией и абонентом, либо расчетным путем исходя из количества жителей и утвержденных нормативов потребления коммунальной услуги. Стоимость потребленного коммунального ресурса, которым может быть, в частности, как тепловая энергия, так и горячая вода, определяется на основании утвержденных тарифов, устанавливаемых для тепловой энергии в рублях за гигакалорию и для горячей воды в рублях за кубический метр. Кроме того, если при утверждении тарифа его размер определен регулирующим органом без включения в него суммы НДС, то ресурсоснабжающей организацией к оплате покупателю (исполнителю коммунальных услуг) дополнительно к тарифу предъявляется к оплате соответствующая сумма НДС. Изложенное соотносимо с правовой позицией ВАС РФ, приведенной в постановлениях Президиума от 23.11.2010 № 6530/10, 15.02.2011 № 12845/10, Постановлении Пленума № 72. Материалы дела показывают, что за май 2011 года стоимость коммунальных ресурсов, поставленных истцом ответчику, определена с соблюдением вышеназванных требований законодательства. Доказательств оплаты в полном объеме суммы, указанной в счете-фактуре от 31.05.2011 № Оп-00666, не имеется. Доводы жалобы, что в случае отсутствия общедомового прибора учета собственникам жилых помещений, установившим индивидуальный прибор учета, предоставлена федеральная льгота в виде освобождения от оплаты за коммунальный ресурс на общедомовые нужды, расходы в этой части не могут быть возложены на ОАО «УК № 1», которое является ненадлежащим ответчиком, несостоятельны. В силу закона ресурсоснабжающая организация вправе требовать от исполнителя коммунальных услуг, т.е. в данном случае истец от ответчика, оплаты коммунального ресурса в объеме, приобретенном для нужд многоквартирного дома. Из Правил № 307 следует, что для определения объемов (количества) коммунальных ресурсов, поданных в многоквартирный дом, используется коллективный (общедомовой) прибор учета, а для определения объемов (количества) потребления коммунальных ресурсов потребителями, проживающими в одном жилом помещении многоквартирного дома, - индивидуальный прибор учета. Соответственно, показания индивидуальных приборов учета не подтверждают объем коммунального ресурса, поступившего в многоквартирный дом. Вместе с тем, исходя из статей 210 ГК РФ, 39, 159 ЖК РФ, собственники и наниматели помещений в многоквартирном доме обязаны нести расходы по содержанию не только частного, но и общего имущества многоквартирного дома, в том числе за использование коммунальных ресурсов. Каким-либо федеральным законом не предусмотрена льгота в виде недопустимости распределения (корректировки) на лиц, установивших индивидуальный прибор учета, общедомового расхода коммунальных ресурсов в случае отсутствия общедомовых приборов учета. Позиция ответчика, что такая льгота явствует из пунктов 22, 23, 25 Правил № 307, ошибочна. Закон об энергосбережении наделял Правительство Российской Федерации, которым утверждены названные правила, правом не устанавливать льготы, а определять порядок их предоставления потребителям и производителям энергетических ресурсов, осуществляющим мероприятия по энергосбережению. Ссылки в жалобе на пункт 58 приказа ФСТ РФ от 06.08.2004 № 20-э/2, постановление мэра города Ярославля от 31.12.2010 № 4960 не принимаются, поскольку истец является теплоснабжающей, а не теплосетевой организацией, и его правоотношения с ответчиком в спорном периоде урегулированы договором. Кроме того, в соответствии с пунктами 25-27 Правил № 306 нормативные технологические потери коммунальных ресурсов во внутридомовых инженерных коммуникациях и оборудовании многоквартирного дома, а также коммунальные услуги, предназначенные для содержания общедомового имущества в многоквартирном доме, учитываются при определении нормативов потребления коммунальных услуг. Оснований считать, что в тарифе истца на горячее водоснабжение учтены, а потому оплачены гражданами общедомовые потери, не имеется. В связи с этим требования ООО «АДС» о взыскании долга предъявлены в обоснованном размере и к надлежащему лицу – ОАО «УК № 1», правильно удовлетворены в сумме 402 126 рублей 07 копеек. Суд первой инстанции, проверив представленный истцом расчет процентов за просрочку оплаты указанного долга, счел его верным и не усмотрел оснований для снижения процентов. Апелляционный суд соглашается с данным выводом, поскольку считает, что он сделан с учетом договорных условий о сроке окончательного расчета, подтвержденного материалами дела факта нарушения такого срока и наличия неоплаченной задолженности. Примененные в расчете период и ставка для начисления процентов соотносимы с требованиями статьи 395 ГК РФ и Постановления № 6/8. В жалобе мотивированных возражений по сумме начисленных и взысканных процентов не приведено. Довод ответчика, что требования о взыскании процентов не могут быть удовлетворены, так как подлежит применению статья 401 ГК РФ, отклоняется. ОАО «УК № 1» в спорных правоотношениях действует как субъект предпринимательской деятельности. По смыслу упомянутой статьи отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство. Ответственность за неисполнение обязательства, в том числе в виде процентов, наступает для субъектов предпринимательской деятельности, если отсутствуют доказательства, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы. Доказательств отсутствия вины в просрочке исполнения обязательства, в том числе принятия каких-либо мер для надлежащего исполнения обязательства (письма, иски и т.п.), и того, что просрочка оплаты вызвана обстоятельствами чрезвычайного и непредвиденного характера, ответчиком не представлено. Ссылки в жалобе, что оплата может производиться только в пределах поступивших от населения за коммунальные услуги денежных средств, при отсутствии которых возможности пользоваться ими не имеется, несостоятельны. Договором от 01.01.2009 не предусмотрены ни возможность освобождения Абонента от ответственности за просрочку оплаты в связи с неплатежами населения, ни осуществление расчета только в пределах поступивших от населения за коммунальные услуги денежных средств. Более того, в силу прямого указания закона (пункт 3 статьи 401 ГК РФ), нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие у должника необходимых денежных средств не относится к обстоятельствам, допускающим освобождение субъекта предпринимательской деятельности от ответственности. Поэтому представляется правильным вывод обжалуемого решения, что подлежащими взысканию являются проценты в сумме 41 560 рублей 52 копеек и проценты, начисленные в дальнейшем на 402 126 рублей 07 копеек долга, начиная с 16.11.2011 по день фактической уплаты долга, по ставке 8,25 %. Учитывая сказанное, апелляционный суд находит, что суд первой инстанции обоснованно, оценив представленные доказательства с учетом статьи 71 АПК РФ, удовлетворил требования истца о взыскании долга и процентов в вышеназванных размерах, а также о последующем начислении процентов. Таким образом, решение в обжалуемой части принято в соответствии с установленными обстоятельствами, имеющимися доказательствами, нормам материального и процессуального права, не подлежат отмене или изменению по приведенным в жалобе доводам. Нарушений норм процессуального права, влекущих безусловную отмену судебного акта, не установлено. В силу статьи 110 АПК РФ произведенные ответчиком расходы по уплате государственной пошлины за рассмотрение жалобы не перераспределяются. Руководствуясь статьями 258, 268 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Второй арбитражный апелляционный суд П О С Т А Н О В И Л:
решение Арбитражного суда Ярославской области от 29.11.2011 по делу № А82-7282/2011 в обжалуемой части оставить без изменения, а апелляционную жалобу открытого акционерного общества «Управляющая компания № 1» – без удовлетворения. Постановление вступает в законную силу со дня его принятия. Постановление может быть обжаловано в Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа в установленном порядке. Председательствующий Т.А. Щелокаева Судьи
Т.М. Поляшова
Т.В. Чернигина Постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 10.03.2012 по делу n А31-3097/2011. Оставить решение суда без изменения, а жалобу - без удовлетворения »Читайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2025 Август
|