Приобретение наследства(а.м. эрделевский)

опеки и попечительства. Поэтому в данном случае действует общее правило о последствиях несоответствия сделки (отказа от наследства) требованиям закона - ее ничтожность.
Круг лиц, в пользу которых может быть совершен отказ от наследства, ограничен кругом наследников по завещанию или наследников по закону. Недостойные наследники, то есть наследники по закону или по завещанию, не имеющие права наследовать или отстраненные судом от наследования (ст. 1117 ГК), а также наследники по закону, лишенные наследодателем наследства, в этот круг лиц не входят.
В ст. 1158 ГК установлен перечень обстоятельств, при наличии которых отказ от наследства в пользу другого лица не допускается. Правило п. 1 ст. 1158 ГК о недопустимости отказа в пользу других лиц от имущества, наследуемого по завещанию, если наследодатель завещал все принадлежащее ему имущество, направлено на обеспечение соблюдения воли наследодателя о пропорциях распределения наследственного имущества.
Недопустимость отказа в пользу другого лица от обязательной доли в наследстве объясняется тем, что само правило ст. 1149 ГК об обязательной доле является установленным законом ограничением свободы завещателя (наследодателя) распорядиться принадлежащим ему имуществом по своему усмотрению и имеет целью защиту интересов определенного в этой норме круга лиц. Волеизъявление же самого наследника, отказывающегося от обязательной доли, не может служить достаточным основанием для ограничения свободы завещания. Теми же причинами объясняется и запрет на отказ от наследства в пользу другого лица, если отказывающемуся наследнику подназначен наследник.
Отказ от наследства должен быть полным, безусловным и безоговорочным. Нарушение установленных в ст. 1158 ГК запретов влечет недействительность отказа от наследства в пользу другого лица. В этом случае наступают последствия непринятия наследства, то есть приращение наследственных долей (ст. 1161 ГК).
Общее правило о последствиях отпадения наследника от наследования вследствие непринятия им наследства, отказа от наследства без указания выгодоприобретателя, утраты права наследовать или отстранения от наследования в порядке ст. 1117 ГК, а также недействительности завещания установлено в ч. 1 п. 1 ст. 1161 ГК. В этих случаях часть наследства, которая причиталась бы такому отпавшему наследнику, переходит к наследникам по закону, призванным к наследованию, пропорционально их наследственным долям.
Специальное правило, сформулированное в ч. 2 п. 1 ст. 1161 ГК, применяется лишь в случае, когда наследодатель завещал все имущество назначенным им наследникам. В этом случае причитавшаяся отпавшему наследнику часть наследства переходит к остальным наследникам по завещанию пропорционально их наследственным долям. Само это специальное правило является диспозитивным и применяется в случае, если завещанием не предусмотрено иное распределение этой части наследства. Следует обратить внимание, что общее правило о последствиях отпадения наследника (ч. 1 п. 1 ст. 1161 ГК) не может быть изменено завещанием.
Основанием для выдачи свидетельства о праве на наследство является заявление наследника, поданное нотариусу или иному уполномоченному должностному лицу. Получение свидетельства о праве на наследство является правом, а не обязанностью наследника. Поэтому отсутствие такого свидетельства не является основанием для отказа в принятии искового заявления по спору о наследстве и не влечет утрату наследственных прав, если наследство было принято в срок, установленный ст. 1154 ГК.
Если наследник принял наследство фактическими действиями (п. 2 ст. 1153 ГК), но нотариусом по каким-либо причинам отказано в выдаче свидетельства о праве на наследство, требования заявителя, не согласного с действиями нотариальной конторы, рассматриваются в порядке особого производства. В случае, когда наследник принял наследство фактическими действиями и представил нотариусу документы, бесспорно подтверждающие этот факт, однако ему было отказано в выдаче свидетельства о праве на наследство, его жалоба на отказ в совершении нотариального действия рассматривается по правилам рассмотрения жалоб на нотариальные действия и отказ в их совершении (ст. 271 - 273 ГПК).
Если же у наследника, принявшего наследство фактическими действиями, отсутствуют бесспорно подтверждающие этот факт документы и нет возможности получить их иным путем, заявление об установлении факта принятия наследства рассматривается по правилам рассмотрения дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение (ст. 247 - 251 ГПК).
Когда при оспаривании отказа нотариуса в выдаче свидетельства о праве на наследство либо при рассмотрении заявления об установлении факта принятия наследства возникает спор о праве гражданском, такие требования должны рассматриваться судом в порядке искового, а не особого производства.
По общему правилу свидетельство о праве на наследство выдается наследникам в любое время по истечении шести месяцев со дня открытия наследства (п. 1 ст. 1163 ГК). Исключение представляет, в частности, случай, предусмотренный в п. 2 ст. 1163 ГК, где предусмотрена возможность выдачи свидетельства о праве на наследство до истечения шестимесячного срока с момента его открытия при наличии достоверных данных об отсутствии иных наследников, имеющих право на наследство. Достоверность таких данных оценивается нотариусом.
Если наследственное имущество поступает в собственность двух или более наследников по закону или по завещанию, в котором не определено наследуемое каждым из наследников конкретное имущество, то наследственное имущество признается общей долевой собственностью таких наследников (ст. 1164 ГК). Если же конкретный имущественный объект завещан одному из наследников, он поступает в его индивидуальную собственность.
Правила о режиме общей долевой собственности наследственного имущества распространяются и на случай поступления такого имущества в собственность супругов. Такой вывод следует как из самой ст. 1164 ГК, не предусматривающей возможности отступления от правила о долевой собственности на наследственное имущество и допускающей применение к общей собственности наследников лишь положений главы 16 ГК о долевой (а не о совместной) собственности, так и из правила п. 2 ст. 256 ГК и п. 1 ст. 36 СК о том, что имущество, полученное каждым из супругов в порядке наследования, является его собственностью. В то же время после принятия супругами наследства они в любое время в период брака вправе установить режим совместной собственности на наследуемое ими имущество или произвести его раздел (ст. 1165 ГК, ст. 38, п. 1 ст. 42 СК).
При разделе общей собственности наследников применяются правила ст. 245 - 255 ГК с учетом правил ст. 1165 - 1170 ГК. При этом особенности раздела наследственного имущества, установленные правилами ст. 1168 - 1170 ГК, применяются лишь в течение трех лет со дня открытия наследства, а по истечении этого срока в полном объеме применяются установленные в ст. 252 ГК общие правила раздела имущества, находящегося в общей долевой собственности.
В ст. 1168 ГК предусмотрены основания возникновения преимущественного права на неделимую вещь при разделе наследства. Неделимой признается вещь, раздел которой в натуре невозможен без изменения ее назначения (ст. 133 ГК). При разделе неделимой вещи преимущественное право на получение такой вещи в натуре при разделе наследства имеют: наследник, который обладал совместно с наследодателем правом общей собственности на эту вещь до открытия наследства, - перед наследниками, которые таким правом не обладали; наследник, постоянно пользовавшийся неделимой вещью, - перед наследниками, не пользовавшимися этой вещью и не являвшимися до открытия наследства участниками общей собственности на нее; наследник, проживавший ко дню открытия наследства в жилом помещении, раздел которого в натуре невозможен, и не имеющий иного жилого помещения, - перед наследниками, не являвшимися до открытия наследства сособственниками жилого помещения, входящего в состав наследства.
В соответствии со ст. 1169 ГК предметы обычной домашней обстановки и обихода зачитываются в счет наследственной доли наследника, а не наследуются сверх нее, как это было предусмотрено действовавшей ранее ст. 533 ГК РСФСР 1964 г. Спор между наследниками по вопросу о том, какое имущество следует включить в состав предметов обычной домашней обстановки и обихода, разрешается судом с учетом конкретных обстоятельств дела, а также местных обычаев. При этом антикварные предметы, а также представляющие художественную, историческую или иную ценность, не могут рассматриваться в качестве предметов обычной домашней обстановки и обихода, независимо от их целевого назначения. Для выяснения вопроса о художественной, исторической либо иной ценности предмета, по поводу которого возник спор, суд может назначить экспертизу.
Для защиты прав наследников, отказополучателей и других заинтересованных лиц (например, кредиторов наследодателя) исполнителем завещания или нотариусом по месту открытия наследства принимаются меры по охране наследства и управлению им (ст. 1171 ГК). Эти меры в предусмотренных законом случаях принимаются также должностными лицами органов местного самоуправления и должностными лицами консульских учреждений РФ. В настоящее время полномочия указанных должностных лиц определены соответственно в Инструкции Министерства юстиции РФ "О порядке совершения нотариальных действий должностными лицами органов исполнительной власти" от 19 марта 1996 г. и в Консульском уставе СССР.
Основанием для принятия нотариусом мер по охране наследства и управлению им является заявление лиц или органов, которые непосредственно или в целях защиты прав других лиц заинтересованы в сохранении наследственного имущества. Принятие нотариусом охранительных мер должно согласовываться с исполнителем завещания, если таковой назначен в завещании (п. 2 ст. 1171 ГК). Статья 1171 ГК не предоставляет нотариусу права принимать такие меры по собственной инициативе. В то же время ст. 64 Основ законодательства РФ "О нотариате" предусматривает возможность принятия нотариусом мер по охране наследства не только по заявлениям заинтересованных лиц, но и по инициативе самого нотариуса.
С учетом ст. 4 Федерального закона "О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации" от 1 ноября 2001 г. (Вводный закон), согласно которой до приведения действующих на территории Российской Федерации законов и иных правовых актов в соответствие с частью третьей ГК они применяются в части, не противоречащей ГК, ст. 64 вышеуказанных Основ следует признать не подлежащей применению в части, предоставляющей нотариусу право принимать меры к охране наследства по собственной инициативе. Что касается исполнителя завещания, то основанием для принятия им мер по охране наследства может являться и его собственная инициатива.
Право запроса сведений об имуществе наследодателя принадлежит в целях выявления состава наследства только нотариусу (п. 3 ст. 1171 ГК). Исполнитель завещания запрашивать такие сведения не вправе, однако он может инициировать направление запроса нотариусом и получить от последнего содержащуюся в ответе информацию. Эта информация представляет собой нотариальную тайну и может быть сообщена нотариусом только исполнителю завещания и наследникам.
Нотариус вправе требовать ответа на запрос от юридических лиц, которые обязаны ответить на запрос в разумный срок. Отказ или уклонение юридического лица от ответа на запрос нотариуса является неправомерным действием (бездействием) и порождает право наследников и иных лиц, имеющих материальный интерес в охране наследства, требовать возмещения вреда, причиненного таким действием (бездействием).
Следует заметить, что ст. 15 Основ законодательства РФ "О нотариате" предоставляет нотариусу право истребовать сведения, необходимые для совершения нотариальных действий, не только от юридических, но и от физических лиц. Поэтому, с учетом правила ст. 4 Вводного закона, представляется, что в целях выявления состава наследства нотариус вправе направлять запросы также и физическим лицам, не рискуя при этом понести ответственность за посягательство на нарушение неприкосновенности частной жизни, однако предоставлять информацию по такому запросу физические лица не обязаны.
В п. 1 ст. 1174 определен перечень необходимых расходов, которые могут возмещаться за счет наследственного имущества. В него входят расходы, вызванные предсмертной болезнью наследодателя, расходы на его достойные похороны, включая расходы на оплату места погребения, расходы на охрану наследства и управление им, а также расходы, связанные с исполнением завещания. Этот перечень расходов является исчерпывающим. В случае спора степень необходимости таких расходов определяется судом. Вопрос о том, каких похорон достоин наследодатель, должен решаться с учетом его волеизъявления о достойном отношении к его телу после смерти, имущественного положения, жизненного уклада и особенностей личности, в том числе его религиозных и иных убеждений.
Указание п. 3 ст. 1174 ГК об осуществлении расходов на достойные похороны наследодателя за счет любых принадлежавших ему денежных средств не означает, что эти расходы не могут производиться за счет средств, получаемых от продажи другого наследственного имущества. Однако денежные средства подлежат расходованию в первую очередь, а иное имущество может быть использовано для указанных целей лишь при недостаточности имеющихся в составе наследственной массы денежных средств.
К наследникам переходят обязанности наследодателя, не прекращающиеся в связи с его смертью. Согласно п. 1 ст. 418 ГК обязательство прекращается смертью должника лишь в случае, если исполнение не может быть произведено без личного участия должника либо если обязательство иным образом неразрывно связано с личностью должника. Пункт 1 ст. 1175 ГК устанавливает солидарную ответственность принявших наследство наследников по долгам наследодателя. Это означает, что кредитор вправе требовать исполнения обязанности наследодателя от всех таких наследников совместно, притом как полностью, так и в части долга. Однако при этом ответственность каждого из них ограничена стоимостью перешедшего к соответствующему наследнику наследственного имущества.
Течение срока исковой давности по требованиям кредиторов, начавшееся до смерти наследодателя, продолжается после его смерти в общем порядке. Общий срок исковой давности составляет три года (ст. 196 ГК). Начало течения срока исковой давности для предъявления требований кредиторами наследодателя после его смерти определяется общими правилами ст. 200 ГК. Особенностью действия института исковой давности в отношении требований кредиторов наследодателя является неприменимость к этим требованиям правил о перерыве (ст. 203 ГК), приостановлении (ст. 202 ГК) и восстановлении (ст. 205 ГК) срока исковой давности.
ССЫЛКИ НА ПРАВОВЫЕ АКТЫ

"ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РСФСР"

Комментарии к законам »
Читайте также